LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13856-2020 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO NAPPI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE (AMA) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 26610/2019 della CORTE SUPRENL-‘ DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
che:
Con ordinanza n. 26610 depositata il 18.10.2018 la Corte di Cassazione ha pronunciato sul ricorso proposto da AMA s.p.a. contro C.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 595/2016, avente ad oggetto l’inclusione, nelle mensilità aggiuntive, nell’indennità sostitutiva del preavviso e nel T.F.R., di alcune voci retributive ai sensi delle previsioni contenute nel c.c.n.l. Federambienti, ritenendo esclusa dalla base di computo del T.F.R. il lavoro straordinario sulla base dell’elencazione tassativa fornita dal c.c.n.l., art. 46, applicato in azienda.
C.G. ne chiede la revocazione sull’assunto che i giudici di legittimità – laddove hanno ritenuto escluso dal computo del T.F.R. il lavoro straordinario – sarebbero incorsi nell’errore di percezione previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, perché avrebbero rappresentato un “fatto” (il contenuto del c.c.n.l., art. 46) in contrasto con il contenuto materiale della disposizione contrattuale così come riportato nella documentazione depositata in atti.
Il C. propone ricorso per revocazione affidato a un motivo. L’AMA resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di revocazione si deduce il travisamento del c.c.n.l. Federambiente, art. 46, risultando documentalmente provato dal testo negoziale, che oltre ad una elencazione tassativa delle voci retributive da computare nel T.F.R., vi è una clausola di chiusura che consente di ricomprendere anche emolumenti retributivi “previsti per legge, qualora gli stessi siano corrisposti in maniera fissa e continuativa”, come nel caso del lavoro straordinario svolto dai lavoratori originari ricorrenti.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito.
Muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: l’errore non può riguardare la attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa (Cass. n. 12283 del 2004; Cass. n. 3652 del 2006; Cass. n. 10637 del 2007; Cass. n. 5075 del 2008; Cass. n. 22171 del 2010; Cass. n. 27094 del 2011; Cass. n. 8615 del 2017).
Da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (sentenza n. 4367 del 2021). Invero, l’istanza di revocazione di un provvedimento della Corte di Cassazione, deducibile ex art. 391-bis e 395 c.p.c., n. 4, può essere basata esclusivamente sull’errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo a quo ovvero degli atti proprio del giudizio di legittimità; l’errore revocatorio, che consiste in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un “fatto decisivo” che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, non è configurabile nell’ipotesi in cui riguardi norme giuridiche, consistendo la loro violazione o falsa applicazione in una valutazione, un errore di giudizio (Cass. n. 13367 del 2009; Cass. 6378 del 2019).
I requisiti innanzi precisati non ricorrono nella presente fattispecie perché la sentenza impugnata per revocazione, quanto alla interpretazione delle clausole del c.c.n.l. Federambienti, è evidentemente fondata su un presupposto di fatto corretto, ossia lo svolgimento di lavoro straordinario da parte dei lavoratori, ed ha optato per una interpretazione delle dettato negoziale avversata dai ricorrenti.
Non ricorre, pertanto, alcun errore di percezione e la decisione oggetto di revocazione si è limitata a far ricorso agli usuali canoni esegetici dei negozi giuridici, rilevando – nell’ambito dell’attività di interpretazione e valutazione propria del giudice di legittimità – che il tenore lessicale del c.c.n.l. Federambiente, art. 46, nella misura in cui (come consentito dall’art. 2120 c.c., comma 2) faceva una precisa e dettagliata ricognizione degli istituti retributivi da includere nel T.F.R., elencazione da ritenersi tassativa e nella quale non compariva la voce “lavoro straordinario”, esprimeva la chiara ed univoca volontà delle parti di escludere il suddetto emolumento dal computo dell’istituto indiretto.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (L. di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021